Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сопровождение процедуры отчуждения ценных бумаг АО». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
По общему правилу акционеры вправе продавать, а также иным образом отчуждать свои акции без согласия других акционеров и самого акционерного общества (п. 1 ст. 2 закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, далее — закон об АО).
Что такое отчуждение акций
Отчуждение акций – это одно из законных полномочий любого акционера организации, в соответствии с которыми он обладает правом:
В случае если отчуждение происходит в пользу другого акционера, то достаточно просто составить обычный договор в письменной форме. Для этого даже не придется заверять сделку в Нотариусе.
К документам прилагается придаточное распоряжение. В нем указывается стоимость соглашения, информация о сторонах сделки. Также там ставятся подписи. Их лучше все-таки заверить нотариально. Это не обязательно, но поможет в будущем избежать споров и недоразумений.
Затем в реестр акционеров вносится запись об отчуждении. После этого сделка может быть признана завершенной. Если акции находятся в долевом владении, тогда требуется разрешение каждого из собственников.
В непубличных АО в уставе организации допустимы ограничения относительно отчуждений акций. Относительно публичных АО подобного ограничение не предусмотрено. Ничего в данном случае не должно ограничивать полномочия акционеров. Но и тут есть оговорка запрет на отчуждения до определенных, заранее оговорённых обстоятельств допустим если между акционерами было оформлено соответствующее соглашение.
Отчуждение недопустимо на основании исполнительного производства по вынесенному судом решению. В данном случае просто не требуется согласие владельца на проведение отчуждения. Акции просто распродаются вне зависимости от воли владельца.
Последствия отчуждения акций после принятия АО решения о выплате дивидендов
Статус акционера может быть достаточно динамично меняющимся, особенно в условиях регулярных приобретений и продаж акций (пакетов акций) на бирже. В связи с этим на практике часто встречается следующая ситуация: на момент принятия решения о выплате дивидендов АО лицо являлось акционером с определенным количеством акций, но к моменту наступления срока выплаты дивидендов указанное лицо полностью утратило свой статус акционера или стало обладателем иного количества акций.
П. 7. ст. 42 закона об АО однозначно связывает право на получение дивидендов со статусом акционера на момент принятия решения о выплате дивидендов.
Следовательно, ни продажа акций, ни отчуждение их иным образом не влекут за собой прекращения права лица на получение дивидендов за те периоды времени, в течение которых лицо владело акциями, и решение по выплате дивидендов за указанный период принято. Данное утверждение подтверждается судебной практикой, например постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2012 по делу № А03-63/2011.
Что называют отчуждением акций
Отчуждение акций – это право акционера продать, подарить, обменять и т.д. свои акции. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, акционеры наделены правом продажи, дарения, обмена или отчуждения своих акций другим способом без получения обязательного согласия от других акционеров и самого АО.
В непубличных акционерных обществах действуют исключения, установленные на законодательном уровне. Касаемо публичных АО – у них таких исключений нет.
В законе об АО в п. 1 ст. 32.1 сказано, что нюансы в ограничениях на отчуждение акций до наступления определенного времени фиксируются в договоре осуществления прав.
Согласно ГК РФ сделками по отчуждению акций являются:
- Купля/продажа.
- Дарение.
- Мена.
- Рента.
- Передача в качестве отступного.
- Внесение в качестве вклада в уставной капитал другого общества, в складочный капитал товарищества и пр.
- Передача в залог (эта сделка сама по себе не влечет отчуждения акций, но это возможно в случае невыполнения основного обязательства).
Ценные бумаги могут быть отчуждены по принудительному исполнению решения суда без согласия владельца (определение ВС РФ от 05.02.2015 по делу № А27-6823/2008).
Дивидендной отсечкой называют определенное число, в которое закрывается реестр акционеров. Эту дату определяет общее собрание акционеров и в этот день оно принимает решение о выплате дивидендов (согласно п. 3 ст. 42 закона об АО).
Акции на счет нового владельца зачисляются в течение 2-х рабочих дней. Поэтому для получения дивидендов, ценные бумаги должны быть куплены за 2 рабочих дня (или ранее) до того, как закроют реестр акционеров (так называемое правило T + 2).
Продажа акции возможна в день, следующий за днем дивидендной отсечкой, любо в любую другую дату после закрытия реестра.
Перед дивидендной отсечкой ценные бумаги обычно поднимаются в цене, а после закрытия реестра становятся дешевле. Поэтому продавать их в этот период невыгодно.
Прекращение залога и снятие обременения
Полного погашения обеспеченного залогом обязательства недостаточно для снятия залога (ст. 352 ГК РФ).
Запись в ЕГРЮЛ об обременении доли залогом погашается только на основании заявления залогодержателя по форме № Р14001 или на основании вступившего в законную силу решения суда.6 Заявление по форме № Р14001 подписывается залогодержателем, подлинность подписи которого удостоверяется в нотариальном порядке. Таким образом, сведения о залоге доли не могут быть исключены из ЕГРЮЛ без ведома залогодержателя.
При этом закон не устанавливает срок для подачи такого заявления в налоговую после погашения основного обязательства. Однако стороны могут установить данный срок в договоре залога. Кроме того, залогодатель вправе в судебном порядке принудить залогодержателя к подаче заявления после полного погашения основного обязательства.
Применительно к АО внесение в реестр акционеров записи о погашении залога акций осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога акций, подписываемого залогодержателем либо совместно залогодателем и залогодержателем.
Как продать акции физ. лицам
Существуют разные варианты продажи акций частным лицом. Покупателя можно искать самостоятельно при отсутствии у акционеров права на преимущественную покупку ценных бумаг. В этом случае акции могут быть проданы любому лицу, независимо от его статуса. При этом оформляют договор купли/продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение, которое служит основанием для переоформления акций на имя нового владельца.
Еще один вариант продажи – обращение к брокеру (ст. 3 закона № 39-ФЗ). При этом владелец акций выплачивает брокеру процент либо продает ценные бумаги ниже, чем они стоят.
Воспользовавшись услугами торгующего на бирже брокера, физическое лицо может продать акции по рыночной цене. При этом заключают договор брокерского обслуживания и депозитарный договор. После подписания документов акции переводят на депозитарный счет, после чего частное лицо может продать ценные бумаги на бирже самостоятельно или с помощью брокера. После продажи бумаг средства выводятся на карточный счет или получаются наличными в брокерской кассе.
Как реализуется преимущественное право
АО вправе приобретать и отчуждать свои акции. При нарушении обществом законодательства акционеры могут оспорить сделки в судебном порядке. На основании 208-ФЗ, если устав предполагает приобретение собственных акций, общество может это сделать. Уставом фирмы можно закрепить преимущественное право.
На собрании в любом случае нужно принять решение уменьшить УК в связи с уменьшением числа акций. Хотя такое право у общества есть, на практике сделать это бывает затруднительно. Процедура приобретения собственных акций достаточно сложная. Кроме того, законодательно введен ряд ограничений на такого рода действия. К примеру, в статьях 72 и 73 Федерального закона есть следующие ограничения:
- Приобретение акций обществом возможно, только если это прямо закреплено уставом, причем, данное решение должно быть принято соответствующем органом компании;
- Запрещено сокращать количество акций и уменьшать уставный капитал, если при этом номинал акций окажется ниже минимально возможного уставного капитала;
- Нельзя приобрести собственные акции, если при этом номинал акций в обращении окажется меньше, чем 90% уставного капитала компании;
- Приобретаемые акции общество должно оплатить денежными средствами, если иное не прописано в уставе.
Заключение договора купли-продажи акций с различной спецификацией
Различная спецификация купли-продажи акций предусматривает случаи, содержащиеся в судебной практике и имеющие двойное понимание действующего законодательства.
*Статья 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ содержит понятие «дробной акции», а именно если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее — дробные акции).
Согласно Письму ФКЦБ РФ дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:
- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.
Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим. Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
Следовательно, если договор купли-продажи акций содержит условие о дробной акции, но такая акция не была образована в порядке п. 3 ст. 25 Закона об АО путём её обособленного учёта, то договор в части, касающейся дробной акции, признается незаключенным.
Например: Если в договоре купли-продажи акций предусмотрена продажа 350,45 обыкновенных именных бездокументарных акций общества, а у самого АО отсутствует обособленный учёт дробной акции (0,45), то договор купли-продажи в части дробной акции (0,45) будет признан незаключённым.
- Заключение договора купли-продажи акций для приобретения их продавцом в будущем является соответствующей законодательству.
Учитывая, что правила купли-продажи акций происходят по правилам гражданского законодательства, то сделка в отношении акций, которые будут приобретены впоследствии (в будущем), не противоречит требованиям законодательства об АО. - Сделка является ничтожной при приобретении ОАО собственных акций в порядке приватизации, находящихся в федеральной собственности.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» АО не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом.
Следовательно, АО не вправе покупать находящиеся в федеральной собственности акции, эмитентом которых является само АО, и продажа которых осуществляется в процессе приватизации государственного имущества, договор купли-продажи акций посредством публичного предложения будет являться ничтожной сделкой на основании ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации как сделка, не соответствующая требованиям закона.
Кроме того, данная сделка будет нарушать положения п. 2 ст. 72 Закона об АО, согласно которому общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала общества. Такая сделка также является ничтожной.
Преимущественное право
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других участников и общества. При этом в ЗАО акционеры пользуются преимущественным правом приобретения бумаг, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом не предусмотрен иной порядок (см. ч. 4 п. 3 ст. 7 Закона об АО). Указанное положение является исключением из общего правила о допустимости свободного отчуждения акционерами своих акций.
Акционер, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество, указав цену и другие условия продажи (см. абз. 5 п. 3 ст. 7 Закона об АО). Извещение осуществляется через общество и, если иное не предусмотрено уставом, за счет акционера, намеренного продать свои бумаги.
Если уставом ЗАО обязанность акционера по дополнительному персональному извещению акционеров не установлена, уведомление им только общества означает соблюдение порядка извещения акционеров ЗАО, предусмотренного п. 3 ст. 7 Закона об АО. Смотрите в этой связи п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 N 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ».
В случае если акционеры и (или) общество не воспользуются преимущественным правом в течение двух месяцев со дня извещения, если более короткий срок не предусмотрен уставом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены ЗАО и его участникам. Срок осуществления преимущественного права должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свою долю третьему лицу, остальных акционеров и общества.
Наиболее распространенными сделками, по которым преимущественное право акционеров не применяется, является отчуждение акций по договору мены и договору дарения.
Следует указать, что в соответствии с положениями пп. 9 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 и п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 N 131 преимущественное право действует при отчуждении участником общества акций только путем заключения договоров купли-продажи. Указанное положение не может толковаться расширительно.
Таким образом, преимущественное право покупки акций применяется только при соблюдении следующих условий:
- акционер отчуждает свои акции посредством договора купли-продажи;
- стороной по сделке является третье лицо.
При этом, обосновывая возможность распространения права преимущественного приобретения акций на случаи отчуждения их по договору мены, многие приводят в пользу этого следующие аргументы. В ГК РФ договор мены рассматривается как два встречных договора купли-продажи (п. 2 ст. 567), а потому формулировка, содержащаяся в п. 3 ст. 7 Закона об АО, не исключает возможности распространения действия указанного права и на случаи совершения мены.
На наш взгляд, отсутствие указания в законе на распространение преимущественных прав акционеров на случаи реализации акций по договору мены не позволяет расширительно трактовать данное право и распространять его на случаи, которые прямо не предусмотрены законом. Это противоречило бы одному из основных признаков преимущественных прав — предоставлению их только в прямо предусмотренных законом ситуациях.
Рекомендации по нераспространению
В заключение хотелось бы указать, что формулировка положений Закона об АО в отношении распространения действия преимущественного права и приведенная позиция ВАС РФ по применению данных норм свидетельствуют о том, что привилегия распространяется на случаи отчуждения по договорам купли-продажи, совершенным в пользу третьих лиц, и не может толковаться расширительно. Таким образом, реализация акций другим акционерам данного общества, а также отчуждение бумаг по другим, невозмездным, сделкам не порождает у участников преимущественного права.
Важно заметить, что в данном случае речь идет не о притворных сделках, заключаемых исключительно с целью обойти указанное ограничение закона, а о реальных сделках дарения, мены, передачи акций в качестве отступного и т.д.
Как свидетельствует указанная выше судебная практика, доказывание в суде притворности сделок представляет сложный процесс.
Но в случае достаточных доказательств это является основанием для признания сделок недействительными, прикрывающими сделку купли-продажи. Как следствие, удовлетворяются требования о переводе прав и обязанностей покупателя по данной сделке.
На практике достаточно часто возникает ситуация, когда акционер каким-либо образом хочет «напрямую» продать акции третьему лицу. Причины для этого могут быть самые разные, начиная от желания выйти из состава акционеров, сохранив контроль над бизнесом через аффилированных лиц, и заканчивая целью навредить компаньонам.
Многолетняя практика применения законодательства об акционерных обществах предлагает в этом случае несколько «почти законных схем». Например, поскольку преимущественное право действует только при продаже акций, их можно передать другим способом. В частности, заключить договор мены. Однако, этот вариант, несмотря на пп.9 п.14 постановления Пленума ВАС РФ от 18 января 2003 г. №19, на наш взгляд, юридически бесспорным назвать нельзя. Дело в том, что договор мены в российском законодательстве рассматривается как два встречных договора купли-продажи (п. 2 ст. 567 ГК РФ). Поэтому логично предположить, что преимущественное право покупки распространяется и на случаи мены (постановление Президиума ВАС РФ от 8 июня 1999 г. № 5806/98).
Наиболее часто для обхода преимущественного права используют дарение. При этом, если за акции передаются деньги или иные материальные ценности (встречное дарение), сделка может быть признана притворной. Напомним, что притворной является сделка, совершенная с целью прикрыть иную сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ). В рассматриваемом случае — продажу акций. При таких условиях договор будет признан ничтожным, то есть не порождающим никаких правовых последствий. Если это произойдет, покупатель рискует остаться не только без акций, но и без денежных средств, которые были за них уплачены. Для признания договора дарения притворным, заинтересованному лицу (например, одному из акционеров или обществу) необходимо доказать факт передачи за акции материальных ценностей. Наиболее распространенными доказательствами по делам такого рода являются свидетельские показания и различные косвенные данные, подтверждающие интерес акционера или покупателя к продаже. В частности к таким косвенным данным можно отнести предложения о покупке, направлявшиеся другим акционерам, обращения к посредникам, сбор информации об обществе или его акционерах и т. д.
Данную схему редко используют в чистом виде. Обычно, одаряемый получает в дар не весь пакет, а только одну акцию, а затем ему, уже ставшему акционером общества, продаются оставшиеся бумаги. Признать сделку дарения в данном случае достаточно сложно (постановление ФАС МО от 12 мая 2003 г. по делу №КГ-А41/2519-03 и от 17 октября 2005 г. по делу № КГ-А40/9910-05). Ведь стороны, совершая сделку, стремились именно к тем правовым последствиям, которые и возникли. Но и в этом случае существует незначительный риск, что суд будет рассматривать договор дарения и договор купли-продажи в совокупности и признает их притворными.
При продаже акций ЗАО используется и так называемая «схема отката». Акционер заявляет цену продажи акций намного выше разумной и затем возвращает часть денежных средств покупателю «в конверте». Завышением цены позволяет добиться отказа лиц, обладающих преимущественным правом от покупки. При применении данной схемы для целей налогообложения будет использоваться заявленная, а не реальная сумма. Впрочем, люди идущие на подобное нарушение закона используют одновременно и различные способы минимизации налогообложения.
Такая разная стоимость
Владимир Мещеряков, глава экспертной коллегии журнала «Практическая бухгалтерия», руководитель авторского коллектива книги «Годовой отчет-2005».
«В бухгалтерском и налоговом учете покупатель ценных бумаг формирует их первоначальную стоимость по-разному. Некоторые расходы по правилам бухгалтерского учета входят в стоимость бумаг, а по правилам налогового учета – нет. В частности, для целей налогового учета в первоначальную стоимость не включают:
— суммы, уплаченные за информационные, консультационные и посреднические услуги, связанные с покупкой ценных бумаг;
— стоимость услуг нотариуса, связанных с регистрацией договора, по которому фирма получает право собственности на ценные бумаги;
— отрицательные суммовые разницы, связанные с покупкой ценных бумаг;
– проценты по кредитам, полученным для покупки ценных бумаг.
В то же время в бухгалтерском учете проценты, начисленные до оприходования ценных бумаг, включатся в их первоначальную стоимость (начисленные после оприходования учитываются как операционные расходы). Следовательно, если проценты по кредиту начисляются до оприходования ценных бумаг, то такие бумаги будут числиться в бухгалтерском и налоговом учете по разной стоимости, что, согласитесь, неудобно. Избежать этого удастся, если договориться с банком, чтобы независимо от того, на какие цели был взят кредит, в договоре было записано: «На пополнение оборотных средств». Тогда уплаченные проценты можно учитывать в составе операционных расходов, а значит, первоначальная стоимость ценных бумаг в бухгалтерском и в налоговом учете будет совпадать».
АО должны вносить в ЕГРЮЛ сведения о единственном акционере
С 26 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ должны быть отражены сведения о единственном акционере акционерного общества. В письме от 26.04.2021 № КВ-4-14/5689@ ФНС рассказала, как это нужно сделать.
Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в ЕГРЮЛ (абз. 1 п. 6 ст. 98 Гражданского кодекса).
Об особенностях создания АО читайте в бераторе «Практическая энциклопедия бухгалтера»
С 26 апреля 2021 года расширен перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. В отношении АО нужно включать информацию о том, что общество состоит из единственного акционера, и сведения о таком участнике. Эти изменения коснулись как тех АО, которые были созданы до указанной даты, так и тех, которые были созданы позднее, в том числе и при реорганизации.
Поэтому, для внесения изменений в ЕГРЮЛ надо подать в регистрирующую налоговую заявления по формам:
При этом если изменения не связаны с внесением изменений в учредительный документ организации, то о них она должна сообщить в течение 7-ми рабочих дней. За несвоевременное выполнение этой обязанности должностному лицу компании грозит предупреждение или штраф в размере до 5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).
Но ФНС обратила внимание, что привлекать к ответственности по части 3 статьи 14.25 КоАП РФ за несвоевременное сообщение сведений о единственном акционере можно только в случае приобретения одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года (письмо ФНС от 26.04.2021 № КВ-4-14/5689@).
Продажа или отчуждение акций в АО (нюансы)
До 2014 года в России их делили на открытые и закрытые. Аббревиатуры ОАО и ЗАО хорошо всем знакомы, но сейчас уже ушли в прошлое. Их сменили публичные и непубличные формы. Однако обратите внимание, что открытое общество не полностью соответствует публичному, а закрытое — непубличному. Вместе с наименованием изменились и условия работы. Подробнее можно посмотреть в федеральном законе №208-ФЗ.
Приведенная позиция о распространении преимущественного права покупки акций акционером исключительно на случай их отчуждения иным акционером в адрес третьих лиц подтверждается судебной практикой.
Поручите разработку своего индивидуального устава квалифицированному юристу, который учтет Ваши пожелания и пропишет наиболее удобный механизм взаимодействия участников общества.
При продаже акций между акционерами такой интерес отсутствует, поскольку состав акционеров остается неизменным.
Защита №1. Преимущественное право покупки доли (акций)
Суть его в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для совместного (в том числе и портфельного) инвестирования через покупку ценных бумаг, а не реальных производственных активов.
Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатно. Иногда команде «Клерка» это непросто. Помогите ей.
Основное отличие между ПАО и НАО (или НПАО) заключается в составе участников и порядке распределения акций между ними. Так как необходимость применения ст. 72 Закона об АО отсутствует, то реализация права преимущественного приобретения осуществляется обществом по решению его единоличного исполнительного органа. Решения иных органов управления, как это предусмотрено указанной статьей (общего собрания акционеров, совета директоров), в данном случае не требуется.